Объекты патентного права: понятие, виды, критерии патентоспособности, сроки охраны. Объекты патентного права и промышленный образец Ключевой критерий патентоспособности всех объектов патентных прав

В соответствии со ст. 4 разд. II Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно:

  • – является новым;
  • – промышленно применимо;
  • – имеет изобретательский уровень.

В соответствии с критерием новизны требуется, чтобы изобретение было неизвестным ранее. Законом установлен принцип мировой новизны, в соответствии с которым новизну изобретения могут порочить любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Под общедоступными следует понимать сведения, распространение которых не ограничено специально, например, грифами «Секретно», «Для служебного пользования» и т.п. Следует иметь в виду, что новизну изобретения могут порочить все поданные в патентное ведомство заявки при условии их более раннего приоритета, несмотря на то, что эти документы не могут быть отнесены к категории общедоступных. Исключение составляют отозванные заявки. Вместе с тем, не признается обстоятельством, препятствующим выдаче патента, раскрытие сути изобретения в общедоступном источнике автором, заявителем или третьим лицом, получившим от них соответствующую информацию прямо или косвенно. При одном условии? если это раскрытие произошло не более чем за шесть месяцев до даты поступления заявки в патентное ведомство. Доказать этот факт в случае возникновения спора обязан заявитель.

Критерий промышленной применимости, т.е. возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях деятельности, исключает возможность патентования невоспроизводимых объектов, функционирование которых основано на уникальных, не повторяющихся в природе особенностях отдельных ее образований. Нельзя, например, запатентовать способ получения некоторого вещества из воды определенного источника, если этот способ нельзя применить для других минеральных вод. Непатентоспособна геотермальная электростанция, приспособленная исключительно к геологическим особенностям конкретного вулкана. Патентование в таких случаях и не нужно, так как монополизм гарантирован самой природой таких изобретений.

Наиболее сложным для понимания является третий критерий патентоспособности? изобретательский уровень. В Законе он сформулирован кратко: изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Объекты изобретения. В соответствии с Патентным законом объектами изобретения признаются технические решения в любой области, относящиеся к продукту или способу. Под продуктами понимаются:

  • – устройство? конструкция и изделие, например деталь, узел или совокупность взаимосвязанных деталей и узлов;
  • – вещество? химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки, а также композиции (составы и белки) и продукты ядерного превращения;
  • – штамм микроорганизма? штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибков, консорциумы микроорганизмов. Культура клеток растений или животных? линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток;
  • – генетические конструкции? плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

Каждое определение вида продукта также имеет не исчерпывающий характер и раскрывается через наиболее распространенные в практике примеры.

Введение в качестве объекта технического решения объекта «продукт», который отсутствовал в советский период, и не функционирует в Патентном законе, является шагом по пути унификации в области промышленной собственности с учетом международного права, а также национального законодательства индустриальных стран, где применяется для определения объекта изобретения термин «product».

Под способами понимаются процессы осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

Любой изобретатель должен учитывать, что далеко не все результаты его творческой деятельности рассматриваются как изобретения в смысле Патентного закона и, следовательно, на них невозможно получить патент в принципе. В п. 2 ст. 4 Закона приводится перечень таких изобретений, который включает:

  • 1. открытия, а также научные теории и математические методы;
  • 2. решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей (такие решения могут быть защищены как промышленные образцы);
  • 3. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • 4. программы для электронных вычислительных машин (могут быть защищены в соответствии с Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»);
  • 5. решения, заключающиеся только в предоставлении информации.

Кроме того, не признаются патентоспособными в смысле Патентного закона:

  • 1. сорта и породы животных (могут быть защищены в соответствии с Законом РФ от 6 августа 1993 г. «О селекционных достижениях»);
  • 2. топологии интегральных микросхем (могут быть защищены в соответствии с Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране топологий интегральных микросхем»);
  • 3. решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявка на изобретение. В соответствии с п. 2 ст. 16 Патентного закона заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна содержать:

  • 1. заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
  • 2. описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
  • 3. формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
  • 4. чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
  • 5. реферат.

К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтвервдающей основание для освобождения от уплаты пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. Величина пошлины, а также льготы в этой области регламентируются Правительством РФ и законами РФ.

При подготовке заявки на изобретение необходимо соблюсти требование единства изобретения, в соответствии с которым заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Если заявка подается через патентного поверенного, прилагается копия доверенности, выданной ему заявителем.

Заявление подается в трех экземплярах.

Заявка на выдачу патента подается лицами, имеющими право на получение патента, а именно? автором, работодателем или правопреемником (в Законе эти лица называются также «заявители»), в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 15 Закона). В прежней редакции Закона этот орган носил название «патентное ведомство».

Автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого изобретение создано. Если в создании изобретения принимали творческое участие несколько физических лиц, все они признаются авторами, и порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Практика общения с изобретателями свидетельствует о необходимости заключения указанного соглашения на стадии подготовки или подачи заявки в патентное ведомство. Особенно это важно для изобретений, коллектив авторов которых многочислен. К сожалению, разногласия между авторами на начальной стадии работы над заявкой, как правило, кажутся им несущественными, и процесс заключения договора откладывается до получения патента. Однако после получения патента и возникновения перспектив выгодной его реализации, например уступки патента или заключения лицензионного соглашения, трения по поводу вознаграждения каждому из патентообладателей, являющихся и авторами, нередко приводят к тому, что сделка срывается.

В том случае, если изобретение создано работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного им от работодателя конкретного задания, заявка на изобретение подается работодателем. Ему же принадлежит право получения патента, если договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 2 ст. 8).

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его автором о создании изобретения не подаст заявку в патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.

Ведение дел с патентным ведомством, связанных с рассмотрением заявки на изобретение, возможно тремя категориями лиц: собственно заявителями, патентными поверенными и заинтересованными лицами. Последние две категории лиц ведут дела с патентным ведомством на основании доверенности, выданной заявителем. В качестве заинтересованных лиц или иных представителей, как они названы в п. 2 ст. 15 Закона, как правило, выступают специалисты в области промышленной собственности, не являющиеся патентными поверенными. Для получения статуса патентного поверенного, который дает право работы с иностранными заявителями, названные специалисты должны сдать в патентном ведомстве экзамен для аттестации в качестве патентных поверенных. Патентным поверенным может быть зарегистрирован гражданин РФ, постоянно проживающий на российской территории и успешно сдавший экзамен в соответствии с установленным Правительством РФ порядком.

Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные в обязательном порядке ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в патентном ведомстве. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. Из правила обязательности ведения дел через патентного поверенного для иностранных физических и юридических лиц в Закона сделано исключение, в соответствии с которым «физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельную подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации». Под названными международными договорами понимаются соглашения, заключенные между Российской Федерацией и рядом стран СНГ В этих соглашениях допускается, на основе взаимности, упрощенная процедура взаимодействия заявителей с иностранным патентным ведомством. Заявитель может напрямую вести переписку с иностранным патентным ведомством (т.е. не прибегая к услугам патентных поверенных) и оплачивать пошлину в российских рублях. Такой механизм делопроизводства по заявкам оказывается более дешевым для заявителей, поскольку заявитель может сэкономить на гонорарах патентным поверенным и на пошлинах. Как известно, пошлины для заявителей из дальнего зарубежья, как в России, так и странах СНГ, назначаются в долларах США и являются гораздо более высокими, чем пошлины, уплачиваемые в национальной валюте. По существу, подобные соглашения обеспечивают приравнивание прав иностранных заявителей к правам национальных заявителей. Двусторонние соглашения такого типа заключены Россией, в частности, с Белоруссией и Казахстаном.

При исследовании новизны изобретения в уровень техники включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. Так, в процессе экспертизы изобретения на новизну в уровень техники включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели, а также все поданные другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных, при условии их более раннего приоритета. Как следует из вышеизложенного, в уровень техники могут включаться и неопубликованные заявки. Вместе с тем заявителю не может быть противопоставлена его же заявка, в которой раскрыто изобретение, являющееся предметом второй рассматриваемой заявки. Однако данное положение не распространяется на ситуацию, когда уже выдан патент на изобретение одного и того же заявителя. Сделано это в целях устранения двойного патентования, т. е. выдачи двух патентов на одно изобретение.

Следует учесть, что заявка включается в уровень техники в отношении содержащихся в ней описания и формулы на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи. Запатентованные в России изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой имела место их регистрация в соответствующем Госреестре.

Законодателем предусмотрена также так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе.

Кроме того, необходимо учитывать то, что льготный шестимесячный срок отсчитывается от даты подачи заявки, а не от даты приоритета. Льгота по новизне по российскому законодательству предоставляется только авторам, заявителям или лицам, получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении. Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации либо самим автором (заявителем), либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается.

Изобретательский уровень. Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона, изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В законодательствах промышленно развитых стран, которые пошли по аналогичному пути для оценки творческого характера деятельности изобретателя, т. е. в целях отграничения от обычной инженерной деятельности, предусмотрен критерий неочевидности. Его эквивалент? изобретательская деятельность, изобретательский шаг. В частности, в ст. 56 Европейской патентной конвенции указывается, что изобретение считается основанным на изобретательской деятельности, если оно не вытекает для специалиста очевидным образом из уровня техники.

Ключевым в данном определении является понятие специалиста. Являясь юридической фикцией, абстрактная фигура специалиста служит объективным масштабом для оценки, как неочевидности изобретения, так и творческого характера деятельности конкретного изобретателя. В этом отношении фигура специалиста сходна с идентичным по своей функции понятию «доброго отца семейства (bonus pater familias)», которое утвердилось в мировой практике еще со времен римского права и является мерилом для оценки поведения и усилий должника в обязательственном праве Блинников В. И., Григорьев А. Н., Еременко В. И. Комментарий к Евразийскому патентному законодательству. М., 1999.. Гипотетическая фигура специалиста в большой степени зависит от той области техники, к которой относится изобретение. В маломеханизированных сферах производства к нему предъявляются сравнительно небольшие требования. В таких же отраслях, как химия, электроника, самолето- и ракетостроение, уровень специалиста предполагается весьма высоким.

В российском патентном законодательстве, согласно которому устанавливается творческий характер самого изобретения (изобретение имеет изобретательский уровень). Именно в этой связи в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение не раскрыты одни из основополагающих понятий для оценки качественного уровня изобретения -- понятия специалиста и очевидности. В этом нет необходимости, поскольку проверка изобретательского уровня в соответствии с подп. (1) п. 19.5.3 Правил проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:

  • – определение наиболее близкого аналога;
  • – выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
  • – выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
  • – анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

При этом изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Кроме общего определения в Правилах закреплены два примерных перечня дополнительных критериев, наличие которых свидетельствует либо о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня (негативные критерии), либо о его соответствии этому условию (позитивные критерии):

  • 1. не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
  • 2. условию изобретательского уровня соответствуют, в частности, способы получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой. В этом подпункте предусмотрено еще три положительных критерия.

В отличие от ситуации с установлением новизны количество объектов для сравнения может быть любым, они могут относиться к любой отрасли техники, и во внимание принимается любое количество источников информации. Иными словами, при оценке изобретательского уровня используется целый объем теоретических и практических познаний, накопленных в какой-либо отрасли техники.

Промышленная применимость. Такой критерий патентоспособности изобретения, как промышленная применимость, не имеет единообразного толкования в международном патентном законодательстве. Условие промышленной применимости следует отличать от других сходных условий патентоспособности, закрепленных в законодательствах некоторых стран, таких как полезность, техническая прогрессивность, в том числе положительный эффект. При таком подходе учитывается лишь принципиальная возможность использования изобретения и не принимаются во внимание целесообразность, качество или результат такого использования, поскольку предполагается, что эти факторы должны проявляться на рынке в условиях конкурентной борьбы, а не в предварительных оценках административных органов.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Термину «промышленная применимость» в российском законодательстве и правовой доктрине дается самое широкое толкование, означающее возможность практического использования изобретения в любой из сфер человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским Патентным законом РФ промышленно применимыми считаются и методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран не признаются патентоспособными.

В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается Законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безусловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием "уровень техники", является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости должно быть установлено, что изобретение осуществимо именно при данном уровне техники.

  • – содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения;
  • – описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения с возможностью реализации указанного заявителем назначения.

Следовательно, при определении патентоспособности изобретения должна быть подтверждена возможность его осуществления с указанным назначением. При этом оба упомянутые выше условия должны быть соблюдены на дату приоритета изобретения.

Цель изучения: анализ и усвоение понятия, источников, объектов и субъектов патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; функций патента и порядка его получения в России, иностранных государствах и в международных организациях; видов и содержания патентных прав, границ (пределов) их существования и ограничения их действия по закону.

Изучив данную главу, студент должен:

  • знать , что в объективном смысле патентное право есть совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением их авторов и других субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав;
  • уметь определять условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца;
  • приобрести навыки составления заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

План семинарского занятия:

  • 1. Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав.
  • 2. Составление, подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Конвенционный и выставочный приоритет.
  • 3. Российские, евразийские и европейские патентные поверенные.
  • 4. Прекращение и восстановление действия патента. Право после- пользования.
  • 5. Патентные права, границы (пределы) их существования и ограничения их действия по закону. Право преждепользования.
  • 6. Особенности патентных прав на служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы и правовой охраны секретных изобретений.

Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав

В объективном смысле патентное право есть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением авторов и иных субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав.

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Иначе говоря, патентное право выполняет те же четыре функции, что и институт права интеллектуальной собственности в целом, только применительно к своим объектам и субъектам.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторских и смежных прав изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому охрана данных объектов предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.

Основным источником патентного права служит ГК, прежде всего его четвертая часть (ст. 1225–1254 и 1345–1407 и др.), статьи его первой, второй и третьей частей (такие как, в частности, ст. 2,8, 26, 64, 128, 129, 256, 1027, 1028), ст. 36 СК, а также отдельные статьи других федеральных законов, например ст. 2, 4, 37 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Важными источниками патентного права являются международные соглашения, такие как, например, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская патентная конвенция и Договор о патентной кооперации (г. Вашингтон, 16 июня 1970 г.). На территории РФ признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с указанными международными договорами РФ (ст. 1346 ГК).

Заметную роль в регулировании патентно-правовых отношений играют другие акты, в том числе акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Роспатент) (п. 4 ст. 1374 ГК).

Патентные права – это права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В число патентных прав входят исключительное право и право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК, также другие права, в том числе право на получение патента и право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Подробная характеристика различных видов патентных прав, а также права на получение патента и права на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца содержится в ст. 1356–1358 и 1370 ГК.

В ст. 1349 ГК дается общее определение объектов патентных прав, формулируются их легальные признаки и очерчивается область их применения. Все объекты патентных прав являются, во-первых, результатами не физической, а интеллектуальной, т.е. умственной, деятельности. Во-вторых, они создаются не в хозяйственной, а в научно-технической сфере и в сфере дизайна, т.е. художественного конструирования. Эта сфера охватывает деятельность прежде всего самостоятельных научно-исследовательских, конструкторских (в том числе художественно-конструкторских, дизайнерских) и технологических организаций, а также аналогичных подразделений производственных структур, не являющихся юридическими лицами (лабораторий, центров, групп и т.п.). В-третьих, объекты патентных прав должны отвечать, т.е. соответствовать, установленным ГК требованиям к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.

Особо оговариваются требования, касающиеся секретных изобретений, т.е. изобретений, составляющих государственную тайну. Специальные нормы об их охране закреплены в ст. 1401–1405 ГК. Однако если ими не предусмотрено иное, то на секретные изобретения также распространяются положения ГК, не относящиеся к изобретениям, составляющим государственную тайну.

Исключение из правовой охраны в соответствии со ст. 1401–1405 ГК полезных моделей и промышленных образцов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, мотивируется в основном меньшей значимостью данных результатов интеллектуальной деятельности по сравнению с изобретениями.

В ст. 1349 ГК закреплено негативное отношение к отдельным результатам интеллектуальной деятельности. Из числа объектов гражданских прав исключены объекты, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Сюда относятся, прежде всего, способы клонирования человека и модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Совокупность требований, установленных ГК к охраняемым объектам патентных прав, обычно называют их патентоспособностью. Иначе говоря, патентоспособность – это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением либо плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию.

В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Условиями патентоспособности изобретения являются его новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Более того, в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Таким образом, патентное право закрепляет принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения. Вместе с тем не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев со дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Помимо объективной новизны изобретение должно отличаться изобретательским уровнем и быть промышленно применимым. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В свою очередь, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Статья 1350 ГК содержит подробный перечень непатентоспособных объектов. Обычно новшество, отвечающее всем установленным в законе требованиям, признается патентоспособным изобретением.

Патентоспособны прежде всего отвечающие установленным законом требованиям технические решения. Поэтому не являются изобретениями, в частности:

  • – открытия, а также научные теории и математические методы решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • – правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • – программы для ЭВМ;
  • – решения, заключающиеся только в предоставлении информации.

При этом возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

  • 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
  • 2) топологиям ИМС.

Непатентоспособность целого ряда из перечисленных достижений объясняется главным образом тем, что они подлежат самостоятельной охране в качестве объектов авторских прав (программы для ЭВМ), патентных прав на промышленные образцы и селекционные достижения (сорта растений, породы животных и т.п.).

По состоянию на 31 декабря 2009 г. в России действовало 48 170 патентов на полезные модели. В отличие от изобретения, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству. Не признаются полезными моделями ни способы, ни вещества, ни штаммы микроорганизмов, ни культуры клеток растений и животных.

Более узок и круг условий ее патентоспособности. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Изобретательский уровень не требуется.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Здесь заметно сходство с определением новизны изобретения. При этом уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых, что очень важно, вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Как заявителям патентов на изобретения, закон предоставляет своеобразную "льготу по новизне" и заявителям полезных моделей. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели. Однако при этом должно соблюдаться одно непременное условие: заявка на выдачу патента на полезную модель должна быть подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Естественно, бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, возлагается на самого заявителя.

Аналогично изобретению трактуется и промышленная применимость полезной модели: полезная модель является промышлением применимой, если она может быть использована не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (они охраняются как промышленные образцы), и топологиям ИМС, также являющимся самостоятельным объектом охраны.

Важным результатом интеллектуальной деятельности является промышленный образец , служащий средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. Качество изделия обычно характеризуется соответствием его показателей достижениям мировой науки и техники, надежностью, долговечностью и экономичностью. Однако в условиях рынка, конкуренции производителей только этих свойств недостаточно для признания изделия высококачественным и успешного его сбыта внутри страны и за границей. Необходимо, чтобы изделие удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, эргономики (т.е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью развития художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.

Коммерческая важность внешнего вида изделий была осознана в нашей стране в полной мере еще в середине прошлого века в связи с усилением конкуренции во внешней торговле с производителями товаров из развитых стран. Следствием этого явилось усиление внимания к художественному конструированию (или дизайну), правовая охрана которого выражается в регистрации промышленных образцов.

По состоянию на 31 декабря 2009 г. в России действовал 33 401 патент на промышленный образец. Охраняемым промышленным образцом признается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. При этом промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Таким образом, при соответствии существенных признаков внешнего вида изделия легальным требованиям необходимо, чтобы промышленный образец был новым, оригинальным и мог быть изготовлен в производственных условиях.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Иными словами, закон устанавливает принцип мировой новизны промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. Оценивая обусловленность существенных признаков промышленного образца творческим характером особенностей изделия, необходимо исходить из субъективной природы категории творчества. Представляется, что, как и в отношении изобретений, творческой следует признавать саму по себе самостоятельную умственную деятельность по созданию промышленного образца. Если не доказано неправомерное заимствование чужого художественно-конструкторского решения изделия, можно презюмировать, что его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей данного изделия.

Следует также особо отметить условия реализации промышленного образца. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия не только промышленного, но и кустарно-ремесленного производства.

Как и для изобретений, закон устанавливает своеобразную "льготу по новизне" и для промышленных образцов.

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Как видно из п. 5 ст. 1352 ГК, содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т.п.

Поэтому не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

  • – решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
  • – объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
  • – объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. Одновременно промышленный образец как художественно-конструкторское решение существенно отличается также от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.

Безупречный с эстетической точки зрения внешний вид, скажем, яхты не может быть признан промышленным образцом, если этот вид сконструирован безотносительно к технической сущности данного изделия. Таким образом, художественно-конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы (удовлетворяет конструктивно-технологическим требованиям) и соответствует требованиям эргономики.

Субъектами патентных прав являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.

Автором любого результата интеллектуальной, т.е. умственной, деятельности признается только гражданин. Это в равной мере относится и к таким результатам, как изобретение, полезная модель или промышленный образец. Непременным условием признания гражданина автором является творческий характер труда по созданию указанных результатов. При этом лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта патентного права, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Категория "творчество" как субъективное понятие неоднозначно трактуется в юридической литературе. Так, еще в самом начале прошлого века (1902–1903 гг.) профессор А. А. Пиленко справедливо отмечал, что на практике "различение простых конструкций и творческих изобретений не всегда является делом легким".

Однако некоторые из предлагавшихся им определений изобретения и критериев изобретательского творчества сами нуждаются в дополнительном пояснении. Таково, например, определение изобретения как результата "тех необъяснимых и ближе неопределимых порывов мысли, которые мы называем творчеством и перед которыми мы останавливаемся всегда с уважением, а иногда – с благоговением".

Показателем творчества признается "острота ума": "раз констатирована наличность “остроты ума (творчество)”, изобретатель имеет право на патент", и раз создание усовершенствования "потребовало квалифицированной умственной работы – наличность изобретения не может быть отрицаема". Нетрудно, однако, заметить, что без уточнения степени "порывов мысли", "остроты ума" и "квалифицированности" умственной работы осуществлять объективную экспертизу заявок и выдачу патентов на изобретения невозможно.

Позднее В. Я. Ионас трактовал творчество (применительно к авторскому праву) как продуктивную деятельность, в отличие от репродуктивной (не творческой), выражающейся в воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или иным известным правилам. На сходной позиции стоит также А. П. Сергеев.

Представляется, что на практике критерий творчества с полным основанием сводится к установлению факта самостоятельного создания изобретения или другого результата умственного труда. Иначе говоря, творческой признается любая умственная деятельность, и результат этой деятельности становится объектом либо авторского права (если он выражен в какой-либо объективной форме), либо патентного права (если на него после прохождения заявочно-экспертной процедуры выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Обоснованность последнего подхода подтверждает содержащаяся в ст. 1347 ГК презумпция авторства заявителя: "Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретения, полезную модель или промышленный образец, считается автором соответствующего результата, если не доказано иное". Другими словами, творческой предполагается любая самостоятельная умственная деятельность, завершившаяся созданием изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Соавторство традиционно обосновывается фактом создания данных объектов совместным творческим трудом нескольких граждан.

Кроме высказанного понимания творческой деятельности как самостоятельной умственной деятельности, необходимо пояснить специфические методы доказывания факта совместности подобной деятельности нескольких физических лиц как соавторов.

В патентно-правовой практике давно признано, что соавторами изобретения либо полезной модели признаются лишь те граждане, чей труд нашел отражение в формуле соответствующего результата, т.е. в его кратком описании по правилам формальной логики. Точно так же соавторами промышленного образца могут признаваться только граждане, результаты самостоятельного умственного труда которых нашли отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков данного промышленного образца.

В качестве общего правила ст. 1348 ГК закрепляет право каждого из соавторов использовать охраняемое изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению. Однако соглашением между ними может быть предусмотрено иное, прежде всего использование объекта прав всеми соавторами, в частности в совместной предпринимательской деятельности.

Использование объектов интеллектуальной собственности и распоряжение исключительным правом на них зачастую осуществляется в рамках предпринимательской деятельности (т.е. в целях получения прибыли) или в иной приносящей доход деятельности. Поэтому ст. 1348 ГК устанавливает общие правила данных отношений путем отсылки к правилам п. 3 ст. 1229, касающимся отношений соавторов, связанных как с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, так и с распоряжением исключительным правом на них.

Что касается распоряжения правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, то оно может осуществляться соавторами только совместно. Иной подход после выдачи патента мог бы повлечь судебные споры об авторстве.

Установление права каждого из соавторов самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец продиктовано двумя обстоятельствами: с одной стороны, общим принципом п. 1 ст. 9 ГК о праве граждан по своему усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские права, а следовательно, и защищать их от нарушителей, а с другой – реальными жизненными условиями, когда нередко затруднительно, а порой просто невозможно оперативно собрать всех соавторов в целях принятия совместных правозащитных действий.

Авторами (соавторами) изобретений и других объектов патентных прав признаются граждане Российской Федерации и иностранцы. Возможность граждан Российской Федерации иметь права автора объекта патентных прав является элементом содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав. Так, несовершеннолетние вправе самостоятельно, т.е. без согласия своих законных представителей, осуществлять свои патентные права лишь по достижении 14 лет. Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными законом, наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности.

К числу субъектов патентных прав, не являющихся авторами, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их работодатели. К данной группе принадлежит и государство.

В качестве правопреемников отечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, граждане, наследующие право на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте исключительное право. Эти граждане являются субъектами наследственного права. В качестве субъектов патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права на объект промышленной собственности, основанного на действующем патенте.

В отношениях правопреемства могут участвовать и отечественные юридические лица, приобретающие и отчуждающие право на использование объектов промышленной собственности. В этом качестве они являются субъектами патентных прав.

В роли правопреемников иностранных авторов могут выступать физические и юридические лица. В круг оснований правопреемства входят как наследование, так и уступка прав на подачу заявки, либо на получение патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом.

Патентное право в объективном смысле - это совокуп­ность норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ним личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием трех объектов: изобрете­ний, полезных моделей и промышленных образцов. Этими объектами , согласно Патентному зако­ну РФ от 12 сентября 1992 г., являются изобретения, полезные модели или «малые изобретения», промышленные образцы. Речь идет, таким образом, о результатах творческой деятельности в области науки и тех­ники. К этим результатам относятся и научные открытия, которые ра­нее охранялись правом на открытие. Открытия - это обнаруженные не извест­ные ранее явления или закономерности природы, а действие законов природы не зависит от воли человека, автора открытия. Поэтому зако­нодатель отказался от охраны права на открытие как особый объект интеллектуальной собственности. Наиболее важным объектом патентного права является изобрете­ние. Изобретения - устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, а так­же предложения по применению уже известных устройств, спо­собов и веществ по новому назначению. Изобретение - считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности. Изобретением называется техническое решение задачи, обладаю­щее новизной, изобретательским уровнем и возможностью промыш­ленного применения. Изобретение- творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных техни­ческих средств решения задачи, возникшей в сфе­ре практической деятельности. Решение задачи должно подпадать под один из названных в законе объектов, т. е. быть устройством, способом, веще­ством, штаммом либо предложением по использо­ванию указанных объектов по новому назначению. Как техническое решение изобретение должно иметь не тео­ретический, а прикладной характер, который наиболее полно раскры­вается в его признаках; перечисленных в определении изобретения:

≈ изобретение является новым, если оно не известно на современ­ном уровне развития техники.

≈ изобретение имеет изобретательский уровень, если до даты уста­новления приоритета на это изобретение (то есть до даты поступления заявки на это изобретение в компетентный орган) о нем невозможно было почерпнуть общедоступных сведений ни в России, ни в других странах.

≈ изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоох­ранении, других отраслях народного хозяйства, и использовано имен­но сейчас, а не в будущем.

Объектами изобретений могут быть: устройства (например, реактивный двигатель); способы (например, технология изготовления пластмасс); штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных; применение известных ранее изобретений по новому назначению (например, конструирование аэросаней для передвижения по Аркти­ке - установка на них авиационного двигателя). Полезная модель - новое техническое устрой­ство, произведенное в результате творческой дея­тельности, относящееся к конструктивному вы­полнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полез­ная модель должна быть новой и промышленно применимой. Не признается полезной моделью: 1) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ­ленные на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологии интегральных микросхем; 3) решения, противоречащие общественным интересам, принци­пам гуманности, морали. Признаки изобретения: 1) оно должно быть новым, т. е. неизвестным из уровня техники; 2) долж­но иметь изобретательский уровень (для специали­ста явным образом не следовать из уровня техни­ки). Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; 3) должно быть промышленно применимым (оно может быть использовано в про­мышленности, сельском хозяйстве, здравоохране­нии и других отраслях деятельности). Выделяют изобретения: 1) основные; 2) допол­нительные - усовершенствующие какое-либо основ­ное изобретение; 3) пионерские - изобретения, которые в корне отличаются от всех известных; 4) перспективные - изобретения, которые могут быть применимы только в будущем; 5) комбинаци­онные (созданы путем соединения известных ком­понентов в ранее не известном сочетании). К объектам изобретательского права относится также промышлен­ный образец. Промышленный образец - художественно-кон­структорское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяю­щее его внешний вид.. Промышленный образец - это модель внешнего вида, дизайна изделия. Он тоже должен обладать качествами новизны, оригинальности и промышленной при­менимости, сочетать технические, конструктивные и эстетические элементы. Его новизна, так же как новизна изобретения, выражается в том, что особенности дизайна изделия не стали известны из общедос­тупных источников до даты приоритета (или раньше, чем за шесть ме­сяцев до этой даты). Существенные признаки промышленного образца - признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орна­мент и сочетание цветов.

85 ПАТЕНТ: ПОНЯТИЕ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ Единственным документом, который удостоверяет право на изобре­тение, полезную модель или промышленный образец, является патент. Оформление патентных прав - непременное условие предоставления правовой охраны изобрете­ния, полезной модели или промышленного образца. Для официального признания названных объектов па­тентного права необходимо составить особую заявку на выдачу патента, которая будет рассмотрена патент­ным ведомством (конкретно - Федеральный институт промышленной собствен­ности - ФИПС), после чего будет выдан патент. Заявка на выдачу патента на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец представ­ляется на русском языке и подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверен­ного или иного представителя - заявителем или па­тентным поверенным либо иным представителем (для иностран­цев обязательна подача заявки только через патентного поверенного). Заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению, полезной модели или про­мышленному образцу или группе, связанным между собой настолько, что они образуют единый замысел. Заявка должна содержать: 1) заявление о выда­че патента с указанием автора (авторов) изобрете­ния или лица (лиц), на имя которого (которых) ис­прашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание изобретения, раскры­вающее его с полнотой, достаточной для осуществ­ления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

Основным документом заявки является опи­сание разработки, которое составляется по опре­деленной схеме и раскрывает сущность решения. Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупной сущностью признаков промышленного образца. Формула излагается в виде логического определе­ния решения совокупностью всех его признаков. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве зак­лючается в проведении экспертизы. В начале про­водится предварительная (формальная) экспертиза, по ре­зультатам которой выносится соответствующее решение экспертов. За­явка на изобретение подвергается экспертизе по формальным и суще­ственным признакам. Сформальной стороны выявляется, подлежит ли правовой защите предложение, содержащееся в заявке. Положительное решение формальной экспертизы по заявке на полезную модель является основанием для выдачи на полез­ную модель охранного документа (так называемая явочная про­цедура патентования). Экспертиза,по существу , устанавливает патентоспособность предложения, то есть его новизну и изобретательский уровень. Если в результате экспертизы будет установлено, что предложение патентоспособно, в состав заявки входят все необходимые докумен­ты, и они правильно оформлены, Патентное ве­домство выносит решение о выдаче патента. Согласно Евразийской патентной конвенции, ратифицированной Россией в 1995 г., учрежде­но Евразийское патентное ведомство, которое выдает единый патент для всех стран СНГ- членов этой Конвенции. В случае, если в заявке обнаруживаются дефекты по части оформления отдельных документов, зая­вителю предоставляется возможность в течение2 месяцев представить исправленные или отсут­ствующие документы. Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, не относя­щееся к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента. При несогласии с решением экспертизы зая­витель может подать жалобу в Апелляционную па­лату (затем в высшую палату и в суд). Выдача патента - заключительная стадия оформления изобретательских прав. Патентное ве­домство РФ публикует в своем официальном бюл­летене сведения о выдаче патента, включающие имя патентообладателя, название разработки, ее фор­мулу или совокупность существующих признаков. Одновременно вносятся сведения о выдаче патен­та и внесении в соответствующий Государственный реестр, и затем выдается сам патент. Защита прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей - предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также ме­ханизм практической реализации этих мер. Одним из принципиальных положений патентного права яв­ляется то, что признаются и охраняются права и законные инте­ресы не только патентообладателей, но и самих разработчиков. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их пра­вопреемники. В рассматриваемой сфере защита прав производится в ос­новном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к спе­циальным юридическим органам. Она, в свою очередь, охваты­вает судебный и административный порядок реализации предус­мотренных законом мер защиты. Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуще­ствляется путем иска о признании права авторства либо, напро­тив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов. Способы защиты, которыми располагает патентооблада­тель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского за­конодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторже­ние лицензионного договора и т.п. Действие патентов на объекты промышленной собственно­сти, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована.

Объекты патентных прав.

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

Объекты патентного права имеют следующие особенности:

Носят нематериальный характер;

Являются результатами творческой деятельности;

Имеют значение в научно-технической сфере или сфере дизайна;

Обладают признаком новизны;

Подлежат обязательной государственной регистрации и без таковой не являются охраняемыми объектами.

Каждый из объектов патентного права имеет опр. специфику, в частности специфику охраноспособных признаков, видов решений, которым предоставляется охрана в качестве указанных объектов, сроков действия патента, требований к заявке, регистрации объектов и т.д.

В ч.4 ст.1349 ГК РФ, унифицированы положения о результатах интеллектуальной деятельности, которые не могут быть изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами.

Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека и его клон;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) результаты интеллектуальной деятельности, указанные в ч.1 ст.1349 ГК РФ, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

П. 9.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственные функции по организации приема заявок на промышленный образец, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на промышленный образец в рамках конкретизации ч.4 ст.1349 ГК РФ которые:

Оскорбляют человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеют непристойное, жаргонное или циничное содержание или способны вызвать ассоциации с чем-либо имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание;

Определяют внешний вид изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали;

Способны ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя, и (или) места производства изделия, и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

Условия охраноспособности (патентоспособности) объектов патентных прав.

Понятие и условия патентоспособности изобретения.

В соответствии с ч.1 ст.1350 ГК РФ, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению т.е., изобретениями не может быть идея, рекомендация по направлению возможных исследований, конкретные теоретические выводы, предложения и т.д.



Технические решения задач могут быть признаны изобретениями, если они соответствуют требованиям, предусмотренным ГК РФ, т.е. если они отвечают условиям патентоспособности изобретения:

а) новизна технического решения;

б) наличие изобретательского уровня;

в) промышленная применимость.

1. Новизна. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Уровень техники, включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, также включают все поданные в РФ другими лицами заявки на выдачу патентов.

Таким образом, патентное право закрепляет принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения.

2. Изобретательский уровень - важный прорыв в технике, технологии, производстве и других конкретных направлениях развития технической мысли.

3. Промышленная применимость, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, др. отраслях экономики или в социальной сфере. Это означает, высокую степень полезности изобретения.

Если новшество, отвечает всем установленным в законе требованиям, то оно признается патентоспособным изобретением. Не являются изобретениями, т.к. не выступают техническими решениями:



1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (т.к. относятся к особым объектам интеллектуальных прав и получают специальную гражданско-правовую охрану):

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;

2) топологиям интегральных микросхем.

Понятие и условия патентоспособности полезной модели.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Под устройством применительно к полезной модели понимают техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе они выполняют общее назначение, реализация которого невозможна при отдельном применении компонентов набора.

К признакам устройства относятся наличие конструктивного элемента, связи между элементами, взаимного расположения элементов, формы выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрической формы, формы выполнения связи между элементами, параметров, и другие характеристики элемента в их взаимосвязи, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, среда, выполняющая функцию элемента.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. В отличие от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.

в отношении полезных моделей проводят экспертизу по существу, что позволяет снизить число нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок.

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.

Промышленный образец, служит средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке.

С 01.10.2014г. в качестве промышленного образца охраняется не художественно-конструкторское решение, а решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Признаки промышленного образца: определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Видам изделий, которые могут быть отнесены к промышленным образцам, являются упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе компоненты для сборки составных изделий, наборы (комплекты) совместно используемых изделий, интерьеры.

Промышленный образец должен иметь название, которое должно раскрывать назначение изделия, к которому относится промышленный образец.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

1. Новизна. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

2. Оригинальность. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;

2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

1. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, с даты подачи заявки на выдачу патента:

двадцать лет - для изобретений;

десять лет - для полезных моделей;

пять лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (ст.1393 ГК РФ).

Регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изготовление, применение, продажа, иное введение в гражданский оборот) объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом. Наряду со средствами индивидуализации (товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров и др.) упомянутые результаты интеллектуальной деятельности входят в число объектов промышленной собственности .

Российское законодательство не содержит в явном виде определения патента, но на практике под патентом понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патент - официальный охранный документ, выдаваемый от имени государства уполномоченным на то осу дарственным органом. В России этим занимается Патентное ведомство (Роспатент).

«Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец ». Под правом авторства понимается право признаваться автором изобретения. Под исключительным правом понимается то, что использование соответствующего объекта возможно либо самим правообладателем, либо с его прямого разрешения.

Наличие патента создает такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортироваться) обычно только с разрешения владельца патента. Патент выступает на рынке как блокирующее средство, защита патентообладателя от конурентов.


Объектами патентного права являются:

Изобретение.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных,) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно:

Является новым

Имеет изобретательский уровень

Промышленно применимо.

Изобретение является новым , если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, являющийся критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на вьщачу патента. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено (п. 22.3 Правил со ставления, подачи и рассмотрения заявки на вьщачу патента на изобретение). В уровень техники включаются все подан ные ранее в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и все изобретения и полезные модели, на которых в РФ выданы патенты.

Что такое изобретательский уровень изобретения ?

Это выражение означает, что изобретение должно представлять собой переход на новый технологический уровень. Должна существовать заметная дистанция между современным уровнем техники и заявленным изобретени ем. Данный критерий патентоспособности служит показателем качественного уровня изобретения, сложности решаемой им задачи. Патентоспособными считаются лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс . Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня (п. 1 ст. 4 Патент ного закона РФ).

Промышленная применимость означает лишь принципиальную возможность использовать изобретение в одной из отраслей деятельности. В соответствии с российским законодательством промышленно применимыми считают ся также методы профилактики, диагностики и лечения заболевания людей и животных. Патентное законодатель ство многих стран не признает эти методы патентоспо собными.

Не являются изобретениями:

Открытия;

Научные теории и математические методы;

Решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

Правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

Программы для ЭВМ;

Решения, заключающиеся только в представлении информации.

Полезная модель.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству .

Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Это — машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т. д.

Условиями патентоспособности полезной модели будут являться новизна и промышленная применимость .

Законодатель не требует наличия изобретательского уровня для полезных моделей. Как видно из определения, в качестве полезной модели может признаваться техническое решение, относящееся только к устройству, в отличие от изобретений, которыми, помимо устройства, могут быть вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В России не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

Решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

Топологиям интегральных микросхем.

Промышленный образец.

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид .

Промышленный образец сильно отличается от изобретения или полезной модели, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское. Промышленному образцу предоставляется охрана, если по своим признакам он является новым и оригинальным. Примером может служить стеклянная бутылка спрайта, имеющая оригинальный внешний вид изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

Решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

Объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

Объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

В России не могут быть объектами патентных прав:

Способы клонирования человека;

Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

Иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали .

В настоящее время патентование программного обеспечения на законодательном уровне получило распространение в США. Дискуссии о целесообразности такого подхода идут и в Европе. Патентование программных продуктов защищает его разработчиков, безусловно, сильнее, чем авторское право, но возможности для произвола таковы, что классический баланс интересов автора и общества тут значительно нарушается. Так, с 2013 года в Новой Зеландии законодательно запрещено патентование программного обеспечения.

Система патентования способствует технологическому развитию посредством:

Стимулирования создания новых технологий;

Обеспечения условий для промышленного применения новых технологий;

Содействия передаче технологий;

Создания организационной структуры для поощрения притока иностранных инвестиций.

Одна из главных причин возникновения системы па тентования заключается в обеспечении стимулов для со здания новых технологий. Это достигается за счет того, что изобретатель получает исключительные права на коммерческое использование запатентованных изобретений на ограниченный период времени в обмен на публичное раскрытие сущности изобретения. Исключительные права на коммерческое использование позволяют его создателю распоряжаться им без участия лиц, имитирующих изобретение, но не вложивших средства в исследования и разработки, приведшие к появлению изобретения, и получить при его использовании преимущества в конкурентной борьбе.

Таким образом изобретатель получает возможность компенсировать свои расходы на исследования и разработки. Уверенность в том, что патент позволит определенное время быть вне конкуренции, вдохновляет изобре тателя и предпринимателя пойти на риск и произвести затраты на разработку новых изобретений, пригодных для промышленного применения.

Что представляет собой патентная служба в России?

В России существует единая государственная патентная служба, которая включает в себя следующие звенья:

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент);

Всероссийский научно-исследовательский институт патентной экспертизы;

Апелляционную палату;

Российскую государственную патентную библиотеку;

Всероссийский институт промышленной собственности и инноватики и др.